Ответов: 112
Ответы эксперта. Хозяйственная деятельность
Показать ответ

Необходимо отметить, что действующее законодательство, в частности, Закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (от 30 августа 2001 года N 267-II, далее - Закон N 267-II), запрещает несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров. Подобные действия, осуществляемые без разрешения владельца товарного знака, признаются в соответствии с частью третьей статьи 26 Закона N 267-II нарушением исключительного права на товарный знак.

Обнаружив, что кто-то совершает подобные действия без его согласия, владелец товарного знака вправе, в соответствии со статьей 1107 Гражданского кодекса, требовать прекращения нарушения и возмещения понесенных им убытков. Прежде всего рекомендуется направить письмо лицу, незаконно использующему ваш товарный знак или сходное обозначение, с указанием выявленного нарушения исключительных прав владельца и требованием прекратить его. В нем владелец указывает товарный знак, в отношении которого он имеет исключительные права, номер и дату его регистрации, приводит сведения, подтверждающие факт нарушения своих прав, а также указывает разумный срок для прекращения нарушения. А также предупреждает, что в случае продолжения нарушения он обратится в суд с целью защиты своих прав и интересов. Как правило, многие конфликтные ситуации удается разрешить еще на этом этапе, так как лицо, использующее, например, сходное обозначение на своих товарах, могло не знать о зарегистрированном товарном знаке. В подобных ситуациях оно либо прекращает маркировать им свои товары, либо заключает с владельцем лицензионный договор, предоставляющий право законно использовать его товарный знак.

Однако нарушитель может проигнорировать требование о прекращении нарушения и продолжать незаконно использовать чужой товарный знак или сходное с ним обозначение на своих товарах. В таком случае следующим шагом законного владельца знака является подача в суд искового заявления о прекращении нарушения его исключительных прав и возмещении понесенных им убытков. К нему прилагаются материалы, подтверждающие права истца на товарный знак, доказательства их нарушения ответчиком и его нежелания добровольно их прекратить (например, копии письма с требованием прекратить использование знака и ответа на него), а в случае заявленного требования о возмещении понесенных убытков - расчет их размера.

По результатам рассмотрения дела суд может принять решение, предусматривающее публикацию информации о допущенном нарушении, уничтожение уже изготовленных изображений товарного знака или сходного обозначения, удаление их с товара (или упаковки), где они незаконно используются, а в случае невозможности удаления - уничтожение соответствующего товара.

Конечно, каждая такая конфликтная ситуация имеет свои особенности, зависящие от позиции сторон, их доводов и желания урегулировать спор. Но в любом случае действующее законодательство содержит четкие положения, позволяющие владельцу товарного знака защитить свои права и законные интересы.

 

Показать ответ

Действующее законодательство не предусматривает регистрации товарного знака на двух или более лиц. Однако Закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" содержит такое понятие, как "коллективный товарный знак". В соответствии с его частью четвертой статьи 3 таковым является товарный знак объединения юридических и(или) физических лиц, предназначенный для обозначения выпускаемых и(или) реализуемых ими товаров, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками.

Регистрация коллективного знака имеет ряд особенностей, обусловленных тем, что он принадлежит не одному лицу, а их объединению. Прежде всего для этого участникам объединения надо заключить соглашение об использовании коллективного знака. Оно обязательно прилагается к подаваемой в Агентство по интеллектуальной собственности заявке на регистрацию коллективного знака. Согласно пункту 8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила) соглашение должно содержать:

- наименование лица, уполномоченного зарегистрировать коллективный знак на свое имя;

- перечень лиц, имеющих право пользоваться этим знаком (с указанием полного официального наименования и местонахождения);

- цель его регистрации;

- перечень и единые качественные или иные общие характеристики товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком;

- условия его использования;

- положения о порядке контроля за использованием коллективного знака;

- положения об ответственности за нарушение соглашения.

Таким образом, члены объединения юридических и(или) физических лиц сообща могут принять решение о подаче заявки на регистрацию коллективного знака или ее отзыве (пункт 73 Правил).

При этом обязательным условием регистрации коллективного знака является обозначение им товаров, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками. Это вполне понятно, так как он создает в сознании потребителя определенное представление о производителе и качестве покупаемого товара. Следовательно, каждый из членов объединения, маркируя свой товар коллективным знаком, должен соблюдать определенные требования в отношении производимого товара и использования знака, способствуя тем самым формированию определенной репутации и имиджа объединения и его участников.

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что каждый субъект предпринимательства вправе зарегистрировать на свое имя тот или иной товарный знак. Однако если несколько субъектов, выпускающих (или реализующих) товары с едиными общими характеристиками, желают быть владельцами одного товарного знака, они могут зарегистрировать коллективный знак.

 

"О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"

Показать ответ

С момента государственной регистрации юридического лица его фирменному наименованию предоставляется правовая охрана. В соответствии со статьей 6 Закона "О фирменных наименованиях" (от 18 сентября 2006 года N ЗРУ-51, далее - Закон N ЗРУ-51) юридическое лицо приобретает исключительное право использовать свое фирменное наименование и предоставлять право на его использование другим юридическим лицам. Использование фирменного наименования включает в себя: воспроизведение его на официальных бланках, печатях, иной документации, связанной с деятельностью лица; применение на товарах, в рекламе, вывесках, печатных изданиях, при демонстрации товаров на выставках и ярмарках, проводимых в Узбекистане, а также использование в качестве элемента товарного знака (знака обслуживания). В случае же незаконного использования фирменного наименования другими лицами обладатель права на него может требовать защиты своих прав, в том числе способами, предусмотренными статьей 12 Закона N ЗРУ-51. К их числу относятся: удаление за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемого фирменного наименования; уничтожение контрафактных товаров, этикеток, упаковок в случае невозможности удаления с них незаконно используемого фирменного наименования; передача их юридическому лицу, обладающему правом на фирменное наименование.

Для обеспечения более полной защиты своих прав субъекту целесообразно зарегистрировать фирменное наименование в качестве товарного знака. Статья 26 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" предоставляет владельцу товарного знака исключительное право им пользоваться и распоряжаться, в том числе использовать его на товарах, для которых он зарегистрирован (или их упаковке), применять в рекламе, на бланках, вывесках и т.д. Регистрация позволяет исключить появление на рынке в будущем такого же или сходного с ним до степени смешения товарного знака.

Необходимо отметить, что регистрация товарного знака (в том числе включающего в качестве элемента фирменное наименование) является правом, а не обязанностью субъекта предпринимательства. Конечно, никто не может гарантировать, что кто-либо не захочет воспользоваться уже сложившимися репутацией и имиджем фирмы или компании. Однако регистрация позволяет обеспечить более полную и всестороннюю защиту прав, интересов и репутации субъекта от недобросовестных действий других лиц.

 

Показать ответ

В соответствии со статьей 38 Закона "О банках и банковской деятельности" (от 25 апреля 1996 года N 216-I) и статьей 3 Закона "О банковской тайне" (от 30 августа 2003 года N 530-II) банки гарантируют тайну по операциям, счетам и вкладам своих клиентов и корреспондентов. Ее обязаны хранить все служащие банка.

Данную тайну составляют сведения:

об операциях, счетах и вкладах клиентов (корреспондентов);

о клиенте (корреспонденте), полученные банком в связи с оказанием ему банковских услуг;

о наличии, характере и стоимости имущества клиента (корреспондента), находящегося на хранении в сейфах и помещениях банка;

о межбанковских операциях и сделках, совершенных по поручению клиента (корреспондента) или в его пользу;

о клиенте (корреспонденте) другого банка, ставшие известными в результате обращения сведений, составляющих банковскую тайну, между банками;

об участниках накопительной пенсионной системы, размере и движении сумм пенсионных взносов, пенсионных накоплениях на индивидуальных накопительных пенсионных счетах граждан.

При этом банк обязан:

- выдавать справки по операциям и счетам юридических лиц и иных организаций: самим организациям, прокурору, судам, а органам дознания и следственным органам - при наличии возбужденного уголовного дела;

- по запросу налоговых органов представлять необходимые сведения об операциях предприятий, являющихся их клиентами, для контроля за полнотой и правильностью уплаты ими налогов и других обязательных платежей;

- сообщать информацию о совершаемых и подготавливаемых к совершению операциях с денежными средствами или иным имуществом клиента, в отношении которых в соответствии с критериями и признаками, установленными правилами внутреннего контроля самого банка, возникли подозрения об их осуществлении клиентом банка с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма.

Вместе с этим, согласно части второй статьи 5 Закона "О банковской тайне", не считается разглашением банковской тайны сообщение или предоставление банком сведений, составляющих банковскую тайну, третьим лицам, оказывающим банку юридические, бухгалтерские, аудиторские, информационные и консультационные услуги, при условии, что это необходимо для оказания данной услуги и что эти лица обязаны воздерживаться от ее раскрытия, а также Департаменту по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре в соответствии с требованиями части второй статьи 18 Закона "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (от 26 августа 2004 года N 660-II).

За разглашение служебной тайны лица, имеющие доступ к банковской информации по долгу службы, несут ответственность, установленную внутренними регламентами самого банка, а также в соответствии со статьей 46 Кодекса об административной ответственности, а сам банк в соответствии со статьями 985 и 989 Гражданского кодекса - за вред, причиненный вследствие раскрытия данной информации.

 

02.07.2014 [ID: 1640] Каков порядок открытия филиала ООО и куда для этого следует обратиться? Потребуется ли филиалу отдельная лицензия на занятие лицензируемым видом деятельности, если она уже имеется у головного предприятия? Как должен филиал оформлять трудовые взаимоотношения со своими сотрудниками, включая вопросы оплаты их труда и материального стимулирования? Можно ли начислять и выдавать зарплату из головного предприятия сотрудникам филиала в регионе?
Показать ответ

В соответствии с частями второй и третьей статьи 47 Гражданского кодекса филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. Филиал наделяет имуществом создавшее его юридическое лицо, он действует на основании утвержденного им положения. Руководители филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности.

Согласно абзацу двенадцатому части второй статьи 30 Закона "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (от 6 декабря 2001 года N 310-II, далее - Закон) решение о создании филиала должны принимать учредители вашего ООО. О нем необходимо уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. В соответствии со статьями 11 и 13 Закона филиал считается созданным с момента данного уведомления. В уведомительном порядке вносятся изменения и дополнения в устав (желательно также и в учредительный договор) о наличии филиала(ов) с указанием полных данных о таковых.

Если ваши учредители примут решение, что создаваемый филиал будет пользоваться имуществом и расчетным счетом головного предприятия и совершать какие-либо сделки не от своего имени, а от имени головного предприятия, то есть фактически выполнять функции представительского характера, то открытие каких-либо отдельных счетов и постановка на учет в государственных налоговых органах не требуются. Достаточно решения общего собрания учредителей о создании филиала, а также утвержденного исполнительным органом положения о нем и уведомления органа по регистрации субъектов предпринимательства по месту нахождения головной компании о внесении дополнений в устав общества. В этом случае зарплату сотрудникам регионального филиала будет начислять головное предприятие в г.Ташкенте.

Однако при наделении филиала обособленным имуществом (которое ему передается на основании акта приема-передачи, подписываемого с одной стороны исполнительным органом ООО, с другой - руководителем филиала) и самостоятельным балансом головная компания дополнительно к вышеизложенным действиям, согласно статьям 35, 78-80 Налогового кодекса, должна получить идентификационный номер налогоплательщика по месту нахождения филиала, в который органом налоговой службы будут внесены контрольные знаки. ИНН в этом случае позволит филиалу самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью в пределах уставных задач головной компании и утвержденного положения о филиале. В этом случае ему необходимо открыть счет в банке. Заработную плату своим сотрудникам будет начислять и выплачивать не головное предприятие, а сам филиал.

На первый взгляд кажется, что филиалу, имеющему самостоятельный баланс и уплачивающему налоговые платежи в бюджет от ведения финансово-хозяйственной деятельности, необходимо иметь отдельную лицензию для занятия лицензируемым видом деятельности, осуществляемым головной компанией. Однако в соответствии с абзацем вторым части первой статьи 3 Закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (от 25 мая 2000 года N 71-II) лицензия может выдаваться только юридическому лицу. А так как филиал является только обособленным подразделением юридического лица, то получать отдельную лицензию на занятие лицензируемым видом деятельности, которую осуществляет головная компания, ему не требуется. Достаточно наличия таковой у головного предприятия.

В соответствии со статьей 15 Трудового кодекса трудовые договоры с сотрудниками филиала может заключать его руководитель, если ему предоставлены такие полномочия доверенностью и положением о филиале. Если нет, то трудовые договоры должен заключать исполнительный орган ООО. При этом желательно, чтобы их копии хранились во внутренних документах филиала.

Что касается материального стимулирования и прочих организационных вопросов, связанных с интересами работников, в первую очередь необходимо обратиться к статье 15 Трудового кодекса, которая обособленное структурное подразделение приравнивает к работодателям. Следовательно, если вы планируете создать филиал с большой численностью работников, то желательно создать в нем отдельный представительный орган работников, а также принять локальные трудовые акты (коллективный договор, положение о премировании и т.д.). Если же численность будет незначительна, то действующее трудовое законодательство предусматривает возможность распространения на сотрудников обособленного подразделения действия локальных актов головного предприятия. Правда, данный момент следует отразить в положении о филиале.

 

 

Показать ответ

В первую очередь необходимо акцентировать внимание на том, что размеры коммунальных платежей (за свет, газ, воду и т.д.) устанавливают не арендодатели, а коммунально-эксплуатационные организации.

При заключении договоров аренды в них, как правило, предусматриваются условия о порядке уплаты коммунальных платежей. Может быть установлено так, что арендодатель, ежемесячно получая от коммунально-эксплуатационных организаций сведения о размерах коммунальных платежей, выставляет счет на их оплату арендатору. Второй вариант - когда арендатор самостоятельно рассчитывается с указанными организациями без участия арендодателя.

В практике нередки случаи, когда арендодатель, располагая, к примеру, каким-либо помещением (зданием) сдает в аренду его часть, а остальную площадь занимает сам, при этом выставляет арендаторам счета на оплату коммунальных платежей за все помещение в целом. Это незаконно. В подобных ситуациях арендаторам необходимо обращать особое внимание на содержание соответствующих условий договора и быть внимательными при оплате выставленных им счетов за коммунальные услуги.

 Что касается размеров арендной платы, то согласно действующему законодательству (статьи 39-57 Гражданского кодекса, Закон "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" от 6 декабря 2001 года N 310-II и т.д.) юридические лица, имея в собственности обособленное имущество, учитываемое на их самостоятельном балансе, вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Так, к примеру, если в собственности хозяйствующего субъекта находятся какие-либо помещения, здания, сооружения, то он вправе сдавать их в аренду другим субъектам предпринимательства и устанавливать при этом такие ставки арендной платы, какие сочтет нужным, исходя из собственных интересов. Арендатору в свою очередь ничто не мешает отказаться от аренды, если он считает ее стоимость слишком высокой. В любом случае вопрос о размере арендной платы решается сторонами договора аренды в согласительном порядке.

Исключение из этого случая составляют государственные предприятия, на балансе которых находятся объекты недвижимости государственно-муниципальной собственности. При установлении размеров платы за аренду названного имущества они должны исходить из базовых ставок арендной платы, ежегодно устанавливаемых решениями кенгашей народных депутатов.

 

03.07.2014 [ID: 1662] ООО получило кредит на покупку стройматериалов и оборудования. В прошлом месяце состав учредителей увеличился. Должна ли после уплаты суммы кредита доля каждого учредителя на приобретение оборудования и стройматериалов быть распределена между первоначальными учредителями, или она также должна распространяться и на учредителей, вошедших в состав ООО уже после получения суммы кредита и покупки стройматериалов и оборудования?
Показать ответ

Стройматериалы и оборудование, приобретенные на кредитные денежные средства, полученные обществом, являются собственностью данного общества, а не его учредителей. Они представляют собой материальные активы общества, стоимость которых подлежит включению в баланс.

В случае если после осуществления обществом полного расчета с кредитной организацией высший орган управления обществом - общее собрание его участников - на основании данных бухгалтерской отчетности примет решение об увеличении уставного фонда общества за счет вышеуказанного имущества, обязательному увеличению должна подлежать номинальная стоимость долей всех участников общества (часть третья статьи 17 Закона "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" от 6 декабря 2001 года N 310-II). При этом такая номинальная стоимость увеличивается пропорционально увеличению уставного фонда без изменения самих размеров долей участников.

Таким образом, 105 млн сумов, на которые в случае принятия общим собранием участников общества соответствующего решения предположительно может быть увеличен уставный фонд вашего ООО, в указанном случае должны быть распределены по долям всех участников, состоящих в нем на дату регистрации внесенных в связи с увеличением уставного фонда изменений в учредительные документы общества.

В случае если решение об увеличении уставного фонда за счет имущества общества общим собранием участников принято не будет, номинальная стоимость долей участников ООО, в том числе и номинальная стоимость долей первоначальных учредителей общества, на стоимость приобретенного обществом оборудования и стройматериалов увеличена быть не может.

 

 

Показать ответ

Согласно пункту 19 Положения о порядке регистрации и осуществления оптовой и розничной торговой деятельности (приложение к постановлению Кабинета Министров "О мерах по упорядочению регистрации и осуществления торговой деятельности юридическими и физическими лицами" от 26 ноября 2002 года N 407, далее - Положение) реализация товаров по безналичному расчету может осуществляться предприятиями розничной торговли, но только в пределах 10% от общего объема товарооборота за прошедший месяц. При этом исчисление реализации товаров производится за каждый месяц отдельно, в счет предыдущих месяцев она не допускается.

Следует отметить, что если реализация товаров осуществляется по корпоративным пластиковым карточкам юридических лиц, то она может осуществляться без вышеуказанного ограничения - 10% от общего объема месячного товарооборота за прошедший месяц.

Сверх 10% от общего объема товарооборота по безналичному расчету также разрешается реализовывать товары организациям и учреждениям социальной сферы - детским, лечебным учреждениям, домам для престарелых, детским домам, домам инвалидов, учебным и просветительным заведениям (пункт 19 вышеуказанного Положения).

 

 

Показать ответ

Вы как собственник ЧП обязаны на правах руководителя единолично управлять данным предприятием: заключать договоры, открывать счета в банках, издавать приказы, выдавать доверенности и т.д. (исходя из смысла статьи 14 и абзаца третьего части третьей статьи 15 Закона "О частном предприятии" от 11 декабря 2003 года N 558-II, далее - Закон). В связи с этим назначить вместо себя директора, который бы осуществлял руководство частным предприятием, его собственник не вправе. Единственным исключением из этого требования является временное отсутствие собственника предприятия. В этом случае он наделяется правом возложить обязанности руководителя на другое физическое лицо.

Анализ статьи 16 Закона, в которой отражена эта норма, позволяет сделать вывод, что срок отсутствия собственника ЧП, а значит, и срок исполнения иным физическим лицом обязанностей по руководству предприятием конкретными временными рамками не ограничен. Главное, чтобы в документах, по которым обязанности по управлению ЧП возлагаются на другое физическое лицо (в приказе, соглашении о внесении изменений в трудовой договор либо во вновь заключаемом трудовом договоре), говорилось о временном характере указанного.

Думается, что причина, по которой собственник временно не может осуществлять руководство предприятием, должна быть подтверждена официальными документами. Так, например:

- при отъезде собственника в командировку ими будут являться - приказ о направлении в служебную командировку, журнал учета работников, выбывающих в командировку, с соответствующей записью об отъезде собственника;

- при нетрудоспособности собственника по причине заболевания, необходимости ухода за больным членом семьи - листок нетрудоспособности;

- при вступлении в силу приговора суда, в соответствии с которым собственник лишается права занимать руководящую должность, - копия приговора суда.

 

 

Показать ответ

По вопросу оценки имущества, вносимого в уставный фонд ЧП:

- во-первых, она производится собственником самостоятельно (часть вторая статьи 12 Закона "О частном предприятии" от 11 декабря 2003 года N 558-II, далее - Закон). В связи с этим отказ инспекции по регистрации субъектов предпринимательства в регистрации изменений, вносимых в учредительные документы в связи с увеличением уставного фонда, неправомерен;

- во-вторых, даже если бы вы обратились в оценочную организацию, оценка вашего вклада специалистами должна была бы производиться исходя из его рыночной, а не кадастровой стоимости. Указанное следует из части второй статьи 7 Закона "Об оценочной деятельности" (от 19 августа 1999 года N 811-I), в соответствии с которой, если в нормативном акте, содержащем требование о проведении оценки, не определен конкретный вид стоимости (что имеет место в вашем случае), установлению подлежит рыночная стоимость.

В связи с совершением должностными лицами инспекции данного нарушения, являющегося прямым ограничением самостоятельности частного предприятия, рекомендуем его собственнику обратиться в органы юстиции с жалобой на неправомерный отказ инспекции в регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЧП. Эти органы уполномочены осуществлять контроль за неукоснительным соблюдением установленного порядка государственной регистрации субъектов предпринимательства и изменений, вносимых в их учредительные документы. Приняв жалобу к рассмотрению, они обязаны принять по ней соответствующие меры.

При обнаружении в ходе проверки поступившей жалобы признаков правонарушения, предусмотренного статьей 241-1 КоАО, инспекторы органов юстиции составят протокол (статья 279 КоАО) и направят его с иными материалами дела судье по административным делам. По итогам проведения судебного разбирательства должностные лица инспекции по регистрации субъектов предпринимательства, принявшие незаконное решение об отказе частному предприятию в регистрации изменений, внесенных в его учредительные документы с соблюдением требований законодательства, могут быть привлечены к административной ответственности за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

 

Показать ответ

Получать лицензию на осуществление переплета бухгалтерской документации в Агентстве по печати и информации действующее законодательство не требует.

Однако указанный вами вид деятельности - "переплет" - относится к полиграфической деятельности в соответствии с первым абзацем пункта 2 Положения о порядке регистрации и постановки на учет полиграфических предприятий (утверждено постановлением Кабинета Министров от 27 декабря 2002 года N 454). Согласно пункту 3 этого нормативно-правового акта полиграфические предприятия вправе осуществлять свою деятельность после регистрации в Узбекском агентстве по печати и информации и постановки на учет в территориальных органах Министерства внутренних дел.

Таким образом, исходя из требований законодательства вам для осуществления деятельности по переплету бухгалтерской документации необходимо зарегистрироваться в Узбекском агентстве по печати и информации и встать на учет в территориальных органах Министерства внутренних дел.

Место оказания услуг по переплету, численность инвалидов на предприятии, а также другие факторы не влияют на обязанность регистрироваться в УзАПИ и вставать на учет в органах внутренних дел.

 

Показать ответ

Доходы физических лиц в денежной и натуральной форме, полученные от физических лиц в порядке наследования или дарения, а также безвозмездно (за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы и искусства, исполнителей произведений литературы и искусства, а также открытий, изобретений и промышленных образцов), не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц согласно пункту 15 статьи 179 Налогового кодекса. Таким образом, если учредитель по договору дарения получает долю от соучредителя - физического лица, то для целей налогообложения ее стоимость не включается в совокупный годовой доход и не облагается налогом на доходы физических лиц. Доход в виде доли, полученной по договору дарения, не подлежит декларированию.

Если доля получена от соучредителя - юридического лица, то в таком случае учредитель - физическое лицо получает доход, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц у источника выплаты. При этом следует отметить, что если физическое лицо, получающее доходы не по месту основной работы или от других юридических лиц, подает заявление в бухгалтерию об удержании с его дохода налога на доходы физических лиц по максимальной ставке, то юридические лица, выплачивающие доходы, удерживают его по максимальной ставке без применения льгот. Юридическое лицо как налоговый агент обязано в течение тридцати дней после окончания налогового периода представить в налоговую инспекцию справку о физических лицах, получивших доходы (статьи 186 и 187 Налогового кодекса). Обязанность по исчислению, удержанию и уплате налога на доходы физических лиц у источника выплаты возлагается на юридическое лицо, безвозмездно уступившее свою долю в пользу соучредителя. Одаряемый учредитель при представлении декларации о доходах должен указать сумму полученного в виде доли дохода.

 

Показать ответ

Согласно п. 2 Правил дорожного движения (утверждены Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 11.12.2000 г. N 472) механическим транспортным средством считается транспортное средство (кроме мопеда), приводимое в движение двигателем. Данный термин распространяется на любые тракторы и самоходные механизмы и, соответственно, на автокраны как один из видов подобных механизмов.

В соответствии с частью 1 статьи 321 Налогового Кодекса (утвержден Законом Республики Узбекистан от 25.12.2007 г. N ЗРУ-136, далее - НК) плательщиками сбора за приобретение и (или) временный ввоз на территорию Республики Узбекистан автотранспортных средств являются резиденты и нерезиденты Республики Узбекистан, приобретающие и (или) осуществляющие временный ввоз на территорию Республики Узбекистан автотранспортных средств.

Пунктами 3 и 9 статьи 324 НК предусмотрено, что от уплаты сбора за приобретение и (или) временный ввоз на территорию Республики Узбекистан автотранспортных средств освобождаются предприятия, входящие в структуру специализированного дорожного органа хозяйственного управления, осуществляющие содержание, ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог общего пользования, - по автотранспортным средствам, непосредственно используемым при осуществлении указанных работ и лизингодатели, приобретающие автотранспортные средства для передачи в лизинг указанным выше предприятиям.

Таким образом, если Ваше предприятие не входит в структуру специализированного дорожного органа хозяйственного управления и не приобретает автокран для осуществляющия содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования, то оплата сбора за приобретение автотранспортных средств в Республиканский дорожный фонд является обязательной.

В настоящий момент ставки данного сбора представлены в следующем размере (Приложение № 23 к Постановлению Президента Республики Узбекистан от 25 декабря 2013 года № ПП-2099 «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2014 год»):

Срок эксплуатации

в % от минимальной зарплаты за каждую лошадиную силу в зависимости от срока эксплуатации

до 3 лет       

10

от 3 до 7 лет включительно  

7

свыше 7 лет     

5

  При этом размер сбора не должен быть менее:

- 20 процентов от цены приобретения - по автобусам до 40 посадочных мест и грузовым автотранспортным средствам грузоподъемностью до 20 тонн;

- 3 процентов от цены приобретения - по новым автотранспортным средствам приобретаемым в специализированной торговой сети, произведенным в Республики Узбекистан, Российской Федерации и Украине;

- 6 процентов от цены приобретения - по остальным автотранспортным средствам.

  Что касается порядка оплаты данного сбора, то в соответствии с частью первой статьи 325 НК, он взимается при государственной регистрации автотранспортных средств в органах Министерства внутренних дел. При этом сбор взимается с лизингодателя или с лизингополучателя по письменному соглашению сторон. По истечении срока договора лизинга при перерегистрации автотранспортного средства, являющегося предметом данного договора лизинга, сбор повторно не взимается.

Согласно части первой статьи 15 Закона Республики Узбекистан «О лизинге» от 14.04.1999 г. N 756-I право собственности на объект лизинга до его выкупа лизингополучателем принадлежит лизингодателю. Право собственности на объект лизинга может перейти к лизингополучателю до истечения срока действия договора лизинга при условии уплаты всех лизинговых платежей за вычетом дохода лизингодателя за оставшийся период до истечения срока договора лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга.

Исходя из вышеизложенного, если в договоре лизинга не предусмотрено условий о переходе права собственности на приобретаемый объект лизинга (автокран) лизингополучателю непосредственно при заключении договора лизинга, то оплата сбора в Республиканский дорожный фонд будет осуществляться при государственной регистрации автокрана лизингодателем в г. Ташкенте.

07.07.2014 [ID: 1696] Наше государственное предприятие, осуществляет деятельность в сфере химико-фармацевтической промышленности. Основной вид деятельности - производство соединений искусственных радиоактивных изотопов, используемых для медицинских целей. На предприятии имеются сотрудники, занимающиеся ремонтом и наладкой медицинского оборудования. Просим разъяснить, может ли наше предприятие заключать договоры на ремонт медицинского оборудования и, занимаясь данным видом деятельности, получать от этого доход?
Показать ответ

В соответствии со статьей 19 Закона "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности" (от 25 мая 2000 года N 69-II) государственное предприятие, как и любой другой хозяйствующий субъект, вправе в установленном порядке заниматься любым, не запрещенным законодательством видом деятельности, даже если он не назван в учредительных документах. Однако если учредителем (собственником) вашего предприятия установлено, что оно должно заниматься только теми видами деятельности, что предусмотрены в уставе, то предприятие, соответственно, заниматься неуставной деятельностью не имеет права.

Поэтому ответ на ваш вопрос зависит прежде всего от положений устава вашего предприятия. Если ограничений и запретов на осуществление деятельности по ремонту медицинского оборудования в нем нет, то ваше предприятие, помимо своего основного вида деятельности, вправе им заниматься и получать от этого доход.

Если же в учредительных документах имеются такие ограничения и запреты, то необходимо обратиться за разрешением на осуществление дополнительного вида деятельности к учредителю (собственнику) предприятия, поскольку именно он определяет цели, предмет и виды деятельности такого предприятия (второй абзац пункта 12 Положения о государственных предприятиях). При его согласии в устав предприятия потребуется внести соответствующие изменения и дополнения. После его перерегистрации вы сможете заниматься ремонтом и наладкой медицинского оборудования. Если же учредитель не даст на то согласия, то заниматься этой деятельностью ваше предприятие не вправе.

 

Показать ответ

Единого нормативно-правового акта, на основании которого можно однозначно ответить на ваш вопрос, в действующем законодательстве нет. Согласно девятнадцатому абзацу статьи 3 Закона "О банкротстве" (в редакции Закона от 24 апреля 2003 года N 474-II) сельскохозяйственным предприятием является сельскохозяйственный кооператив (ширкат), фермерское хозяйство или дехканское хозяйство с образованием юридического лица, а также иные юридические лица, основным видом деятельности которых является производство товарной сельскохозяйственной продукции.

Согласно части второй статьи 4 Закона "О сельскохозяйственном кооперативе (ширкате)" (от 30 апреля 1998 года N 600-I), части первой статьи 22 Закона "О фермерском хозяйстве" (в редакции Закона от 26 августа 2004 года N 662-II), а также части первой статьи 19 Закона "О дехканском хозяйстве" (от 30 апреля 1998 года N 604-I) данные сельскохозяйственные предприятия вправе заниматься любым видом сельскохозяйственного производства, не запрещенным законодательными актами, а также переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции (сырья). Исходя из смысла указанных норм можно сделать вывод, что сама по себе переработка сельскохозяйственной продукции как таковая не является деятельностью по ее производству. Так, например, если предприятие закупает сельскохозяйственное сырье, проводит его обработку, в результате чего получает товар с новыми качествами, а затем реализует его, то эта деятельность не является сельскохозяйственной. Если же предприятие самостоятельно производит (например, выращивает) сельскохозяйственное сырье, обрабатывает его, а затем реализует полученный товар, такая деятельность будет являться сельскохозяйственной.

В вашем случае предприятие, осуществляя закупку семян хлопчатника, их обработку и реализацию, занимается промышленным производством, а выращивая семена и реализуя их, - сельскохозяйственным производством. В данном случае для целей налогообложения имеет значение, какой из осуществляемых вашим предприятием видов деятельности является основным. Кроме того, напомним, что по каждому виду деятельности, осуществляемому на предприятии, должен вестись раздельный учет.

Однако следует иметь в виду, что если обработка закупаемых семян хлопчатника проводится с целью сохранности их товарных качеств до наступления времени посева, когда предприятие производит их реализацию, и в результате данной обработки семена не приобретают новых качеств, то деятельность предприятия будет являться торговой (исходя из смысла восемнадцатого абзаца статьи 22 Налогового кодекса).

 

Показать ответ

Действующее законодательство не содержит ограничений и запретов на продажу оптом продукции индивидуальным предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью. Согласно абзацу третьему пункта 2 Положения о порядке регистрации и осуществления оптовой и розничной торговой деятельности (утверждено постановлением Кабинета Министров от 26 ноября 2002 года N 407, далее - Положение N 407) под оптовой торговлей понимается реализация закупаемых товаров по безналичной форме расчетов для использования в коммерческих целях или для собственных производственно-хозяйственных нужд. Исходя из смысла данного определения ваша организация имеет право реализовать металлопродукцию оптом по безналичной форме расчетов индивидуальному предпринимателю, занимающемуся производственной деятельностью (то есть приобретающему ее у вас для собственных производственно-хозяйственных нужд). У него должен быть открыт в банке депозитный счет "До востребования" в национальной валюте для осуществления безналичных расчетов за поставленную ему металлопродукцию, потому что согласно пункту 10 Положения N 407 взаиморасчеты при оптовой реализации товаров могут производиться только в безналичной форме.

Документами, подтверждающими осуществление индивидуальным предпринимателем производственной деятельности, для которой он приобретает оптом вашу металлопродукцию, являются:

- копия свидетельства о государственной регистрации субъекта в качестве индивидуального предпринимателя;

- копии документов, подтверждающих осуществление им производственной деятельности (например, копия лицензии, если деятельность подлежит лицензированию). Так, например, деятельность по производству средств измерений подлежит лицензированию, ее вправе осуществлять физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, после получения лицензии.

Требований представлять эти документы законодательство не предусматривает. Однако во избежание предъявления вам претензий налоговыми и другими госорганами следует попросить у индивидуального предпринимателя их копии. Претензии могут быть самые различные. По закону вы, например, не имеете права продать свою продукцию оптом (крупными партиями) индивидуальному предпринимателю, занимающемуся розничной торговлей. Налоговые органы при проверке обязательно потребуют от вас доказательства того, что вы продукцию реализовали индивидуальному предпринимателю, осуществляющему производственную деятельность, а не розничную торговлю. Кроме того, при заключении сделки по оптовой купле-продаже товаров с индивидуальным предпринимателем целесообразно указать в договоре, что продаваемая ему продукция будет использована им исключительно в собственных производственно-хозяйственных целях.

Вместе с тем юридическим лицам, занимающимся розничной торговой деятельностью, вы имеете право продавать свою продукцию оптом. При этом, как того требует абзац первый пункта 11 Положения N 407, к договору купли-продажи должна быть приложена справка налогового органа по месту регистрации покупателя о наличии у него стационарной торговой точки и регистрации контрольно-кассовой машины.

 

Показать ответ

Согласно пункту 1 Указа Президента "О мерах по повышению ответственности руководителей предприятий и организаций за своевременность проведения расчетов в народном хозяйстве" (от 12 мая 1995 года N УП-1154) хозяйствующим субъектам всех форм собственности запрещено отпускать продукцию, выполнять работы и оказывать услуги потребителям и заказчикам без предварительной оплаты в размере не менее 15 процентов от стоимости поставляемой продукции (работ, услуг), за исключением случаев, установленных законодательством. Из этого следует, что в вашем договоре должно быть предусмотрено условие о предоплате.

Однако неуказание в договоре условия о предоплате само по себе не влечет никаких негативных последствий для сторон договора, поскольку законодательством за это ответственность не предусмотрена. Санкции может повлечь фактическое неосуществление предоплаты. Налоговые органы при выявлении данного факта вправе привлечь руководителей обоих субъектов к административной ответственности по части третьей статьи 175 КоАО за нарушение платежной дисциплины. Однако если оплата поставленных товаров будет осуществлена в течение 90 дней после отгрузки, то не будет последствий в виде просроченной задолженности и имеется основание для освобождения от административной ответственности ввиду малозначительности деяния (статья 21 КоАО).

 

Показать ответ

Из смысла статьи 8 Закона "О бухгалтерском учете" (от 30 августа 1996 года N 279-I) следует, что документы, служащие основанием для приема и выдачи денег, товарно-материальных и других ценностей, кредитные и расчетные обязательства предприятия, а также бухгалтерские отчеты и балансы подписываются руководителем или лицами, им определяемыми. Для этого руководитель предприятия утверждает два перечня лиц, имеющих право подписи. В первый входят лица, осуществляющие руководящие функции (руководитель предприятия), во второй - осуществляющие функции бухгалтерского учета и финансового управления.

Частью первой статьи 7 Закона определено, что организацию бухгалтерского учета и отчетности осуществляет руководитель предприятия. Следовательно, он также имеет право второй подписи на документах.

Указывать в оформляемых документах, что "главный бухгалтер не предусмотрен" правомерно, если в штатном расписании предприятия нет этой должности и в карточках образцов подписей право первой и второй подписи заверено на руководителя общества.

 

 

Показать ответ

Несмотря на отсутствие прямого запрета в указанных вами нормативно-правовых актах, микрокредитные организации не могут создаваться в форме некоммерческих организаций. Для того, чтобы подтвердить данное утверждение, проведем анализ нескольких положений действующего законодательства.

Статья 7 Закона "О микрокредитных организациях" (далее - Закон) содержит положение, из смысла которого следует, что любая микрокредитная организация должна иметь фирменное наименование. Часть вторая этой статьи устанавливает минимальные требования к печати микрокредитных организаций, среди которых - наличие на ней полного фирменного наименования такой организации на государственном языке.

Согласно статье 3 Закона "О фирменных наименованиях" фирменным наименованием является индивидуальное название юридического лица - коммерческой организации, исключительное право на которое возникает в момент его государственной регистрации. Таким образом, из смысла данных положений, а также части шестой статьи 46 Гражданского кодекса (далее - ГК) требование о наличии фирменного наименования предъявляется исключительно к коммерческим организациям.

Статья 6 Закона регламентирует вопросы формирования уставного фонда микрокредитной организации. На основании норм действующего законодательства, в частности, статьи 12 Закона "О частном предприятии", статьи 9 Закона "О хозяйственных товариществах", статьи 17 Закона "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" в Новой редакции, статьи 14 Закона "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", части третьей статьи 70 ГК, требование о наличии уставного фонда действующее законодательство предъявляет исключительно к коммерческим организациям, поскольку уставный фонд - это совокупность вкладов (имеющих денежную оценку) в имущество при создании коммерческих организаций для обеспечения ее деятельности в размерах, определенных ее учредительными документами или законодательством.

Как следствие из вышесказанного, основной целью любой микрокредитной организации является извлечение прибыли. Что касается некоммерческих организаций, то в соответствии со статьей 2 Закона "О негосударственных некоммерческих организациях" извлечение прибыли не является ее основной целью, а создается такая организация для защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, других демократических ценностей, достижения социальных, культурных и образовательных целей, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей и т.д.

Подводя итог, мы видим, что действующее законодательство предъявляет к микрокредитным организациям ряд требований, исключающих возможность ее создания в форме некоммерческой организации.

Тем не менее в соответствии со статьей 31 Закона "О негосударственных некоммерческих организациях" некоммерческие организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в пределах, соответствующих ее уставным целям. В соответствии с этим ННО при соблюдении требований, предъявляемых законодательством, может заниматься оказанием микрофинансовых услуг в пределах, соответствующих ее уставным целям. Но полученная при этом прибыль не может быть распределена между учредителями ННО, а только использована на достижение ее уставных целей.

 

11.07.2014 [ID: 1740] Моя фирма занимается переработкой молочной продукции и продаю каймак, творог, сузьму, имею справку санэпидемстанции. Сотрудники налоговой инспекции требуют от нас сертификат на переработанную молочную продукцию. В органах Госстандарта мне разъяснили, что если моя продукция не фасуется, то можно продавать ее без сертификата. Но налоговики утверждают, что без сертификата торговать нельзя. Должны ли мы получать сертификат?
Показать ответ

Во-первых, согласно части первой статьи 6 Закона "О качестве и безопасности пищевой продукции" (от 30 августа 1997 года N 483-I) пищевая продукция, а также оборудование, предназначенное для ее изготовления и использования в контакте с пищевыми продуктами, могут производиться, ввозиться на территорию республики, реализовываться и применяться после оценки их соответствия требованиям норм и правил по качеству и безопасности пищевой продукции и их государственной регистрации. В соответствии с частью второй этой же статьи такая регистрация осуществляется органами государственного санитарного надзора при выдаче гигиенического сертификата. Как следует из содержания вопроса, у вас такой сертификат имеется (справка санэпидемстанции).

Во-вторых, для изготовления и реализации пищевой продукции недостаточно иметь только гигиенический сертификат. Согласно статье 7 вышеназванного акта законодательства на нее необходимо получить сертификат соответствия, выдаваемый органами стандартизации, метрологии, сертификации в целях подтверждения ее соответствия нормам и правилам действующего законодательства. Согласно Перечню производимых в Республике Узбекистан и ввозимых на ее территорию видов продукции, подлежащих обязательной сертификации (приложение N 1 к постановлению Кабинета Министров от 28 апреля 2011 года N 122), молочная продукция, охватываемая кодами ТН ВЭД 0401-:-0406, 0408 (кроме 0408 11 200 0, 0408 19 200 0, 0408 91 200 0, 0408 99 200 0), 0409 00 000 0 к которой относится и производимая вами, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия. Таким образом, вам необходимо получить данный документ для права на реализацию своей продукции.

 

Сайт разработан в ООО «NORMA», зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации 01.06.2018 г.
Регистрационное свидетельство № 0406.
Адрес: Узбекистан, 100105, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Таллимаржон, 1/1.
Тел. 78-150-11-72, Call-центр:1172. E-mail: admin@norma.uz
Копирование материалов сайта без согласования с администрацией ресурса запрещено.
© ООО «NORMA», 2007-2020 г. Все права защищены.
18+
Яндекс.Метрика